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論證據(jù)公開的司法標準
[內(nèi)容提要] 沒有公開則無所謂正義,證據(jù)制度作為刑事訴訟的核心制度當然也不例外。證據(jù)公開主要表現(xiàn)在以公開的方式、方法進行收集證據(jù)、證據(jù)開示、公開舉證、質證三個方面。然而考察我國刑事司法實踐可以發(fā)現(xiàn),證據(jù)不公開在一定范圍內(nèi)還相當普遍,使程序的公正性受到極大破壞,對此予以理性分析,尋其病因與藥方是我國程序再鑄的當務之急。[關鍵詞] 證據(jù)公開 訴訟價值 證據(jù)不公開 改革
近年來,隨著人們法律意識的不斷提高,訴訟觀念的轉變,程序公開問題愈來愈受到人們的關注。然而,人們將目光重點地投向了審判公開,對于證據(jù)公開問題卻鮮有論及。即使偶有涉足者,也均語焉不詳。本文試圖對證據(jù)公開問題[①]作嘗試性的探討,以拋磚引玉。
一、證據(jù)公開-一個值得探討的話題
英國有一句古老的格言:“正義不僅應當?shù)玫綄崿F(xiàn),而且應以人們能夠看得見的方式加以實現(xiàn)(Justice must not only be done, but must be seen to be done)”。因此,美國學者伯爾曼斷言:“沒有公開則無所謂正義!盵②]因為“一切骯臟的事情都是在‘暗箱作業(yè)’中完成的,追求正義的法律程序必然是公開的、透明的”[③],所以程序公開作為程序正義的重要內(nèi)容和必要前提得到了人們的普遍贊同。眾所周知,訴訟是以證據(jù)證明的事實為根據(jù)的,所以證據(jù)問題是訴訟活動的中心問題。正是從這個意義上,邊沁(Jereme Bentham)指出:“證據(jù)為正義之基礎(Evidence is the basis of justice)!盵④]故證據(jù)公開成為保障程序公開或者程序正義的重要環(huán)節(jié),正如意大利刑事古典學派創(chuàng)始人貝卡利亞所強調:“審判應當公開,犯罪的證據(jù)應當公開,以便使或許是社會唯一制約手段的輿論能夠約束強力和欲望!盵⑤]
。ㄒ唬┳C據(jù)公開的基本內(nèi)容
盡管給證據(jù)公開下一個準確的定義是件困難的事情,但并不妨礙我們對其作相關的描述。筆者以為,證據(jù)公開應當包括以下幾個方面的內(nèi)容。
首先是證據(jù)公開的對象。證據(jù)既要向當事人及其辯護人、訴訟代理人公開,也要向社會公眾公開。前者是指作為控訴犯罪嫌疑人、被告人犯罪的證據(jù)都應當讓當事人及其辯護人、訴訟代理人知曉,而不能在其不知道證據(jù)的情況下被指控、審判和裁決。后者主要是指在公開開庭審理過程中,證據(jù)必須經(jīng)過當庭舉證、質證,證據(jù)的取舍在判決書中要有詳細而充分的說明。
其次是證據(jù)公開的范圍。眾所周知,懲罰犯罪與保障人權是刑事訴訟的直接目的[⑥],二者對立統(tǒng)一,不可偏廢。因此,公、檢、法辦案人員在收集證據(jù)時,既要收集有罪、罪重的證據(jù)以懲罰犯罪,也要收集無罪、罪輕的證據(jù)以保障人權。既然如此,那么不僅有罪、罪重的證據(jù)應當公開,而且無罪、罪輕的證據(jù)也應當公開。
最后是證據(jù)公開的途徑。這是證據(jù)公開最重要的內(nèi)容。證據(jù)公開的途徑主要有以下幾個方面。
1、收集證據(jù)時應當以公開的方式、方法進行,嚴格控制以秘密手段獲取證據(jù)。這包括:(1)訊問犯罪嫌疑人、被告人、詢問證人、被害人結束時,筆錄應當交他們核對,對于沒有閱讀能力的,應當向他們宣讀,只有當他們承認筆錄沒有錯誤并與辦案人員均簽名或者蓋章之后,筆錄才能作為證據(jù)使用;(2)勘驗、檢查、搜查、扣押時,辦案人員應當邀請見證人到場,制作的筆錄應當有辦案人員和見證人的簽名或蓋章;(3)賦予辯護律師訊問、詢問、搜查、扣押、勘驗、檢查、鑒定在場權;(4)在特別情況下,[⑦]允許采用秘密手段獲取證據(jù),但事后必須通過合法手續(xù)將其轉化為公開的證據(jù)。
2、證據(jù)開示(discovery ;disclosure)或證據(jù)交換(exchange)。證據(jù)開示制度在16世紀起源于英國,到19世紀英國司法改革時正式形成,至20世紀上半葉在美國得到繼承和發(fā)展。根據(jù)《布萊克法律詞典》,證據(jù)開示的含義是“了解原先所不知道的,揭露
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